Цифровое право

Понятие автора в Гражданском кодексе: кто может быть автором, а кто — нет

Авторское право
Автор — центральный субъект авторского права. Согласно ст. 1257 ГК РФ, автор произведения науки, литературы или искусства — это гражданин, творческим трудом которого оно создано. Также в этой же статье закреплена т.н. “презумпция авторства”: лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с п. 1 ст. 1300 ГК РФ, считается его автором, если не доказано иное.

Также для определения автора произведения традиционно используется презумпция авторства, устанавливаемая п. 1 ст. 15 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений: «Для того, чтобы автор ... произведений рассматривался, при отсутствии доказательства противоположного, как таковой и в соответствии с этим имел право обращаться в странах Союза в суд по поводу нарушения его прав, достаточно, если имя автора будет указано на произведении обычным образом».

Таким образом, автор — это физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы или искусства. Чтобы человек признавался автором произведения, ему достаточно создать его с помощью творческого труда. Дополнительно регистрироваться свои права автора не требуется. Об этом прямо говорит норма ст. 1259 ГК РФ: “Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей”.

В ст. 1265 ГК РФ закреплены право автора на авторство и право на имя. Это значит, что автор имеет право авторства на созданное им произведение. Также автор вправе использовать или разрешать использовать произведение под своим именем или выбранным псевдонимом или даже анонимно.

Отдельно установлены нормы о возникновении прав автора при создании произведения в рамках своих трудовых обязанностей — т.н. “служебного произведения”. Несмотря на то, что служебное произведение создается по поручению работодателя на основании трудового, а не авторского договора, работник все равно считается его автором в силу п. 1 ст. 1295 ГК РФ.

В ГК РФ предусмотрены ситуации, при которых автором может быть не один человек, а два и более, в том числе коллектив. Согласно нормам п. 4 ст. 1228 ГК РФ, “Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно”. Как правило, соавторы заключают соглашение о распределении прав между ними. Каждый из соавторов обладает всеми правами так же, как и автор произведения.

В зависимости от того, могут ли отдельные части произведения, созданные каждым из соавторов, быть выделены из совместно созданного произведения и использоваться отдельно друг от друга, например, слова и музыка песни, законодательство РФ различает делимое и неделимое соавторство. При неделимом соавторстве ни один из соавторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить его использование. При делимом соавторстве каждый из соавторов вправе самостоятельно использовать созданную им часть по своему усмотрению.

В ст. 1228 ГК РФ определены критерии, по которым человек, участвующий в создании произведения, не может считаться его автором. Это люди, которые:

  • не внесли личный творческий вклад;
  • оказали автору произведения только техническую, консультационную, организационную и/или материальную помощь;
  • контролировали создание произведения.

1Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (1979 г.). — URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/